Практические задания по юриспруденции

Практические задания по юриспруденции

ВАРИАНТ 1.

Задание 1

Проведите сравнительную характеристику организационно-правовых форм коммерческих организаций (полное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество, производственный кооператив) по предложенным критериям. Задание выполняется в форме таблицы.

Критерии сравненияПолное товариществоОООЗАОПроизводственный кооператив
1. Требования к статусу участниковЛицо может быть участником только одного полного товарищества

Участниками полных товариществ могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

(ст.ст. 66, 69-81 ГК РФ)[1]

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ (ст. 7 ФЗ «Об ООО»)[2]

Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении.

Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать учредителями общества, если иное не установлено федеральными законами.

 

 

Членами (участниками) кооператива могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности кооператива через своего представителя в соответствии с уставом кооператива.

(ст. 4 ФЗ «О ПК»)[3]

2. Минимальное и максимальное количество участниковНе менее двухОбщество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником.

Число участников общества не должно быть более пятидесяти

Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти.

(ст. 7 ФЗ «Об АО»)[4].

Число членов кооператива не может быть менее чем пять человек.
3. Учредительные документыУчредительный договорУстав ООО

 

Устав общества является учредительным документом общества.

 

Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива.

 

4. Состав органов юридического лицаКаждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества

 

1. Общее собрание участников;

Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор и др.)

3. Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) – не обязательно.

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

2. Совет директоров (наблюдательный совет) общества

3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором)

или коллегиальным.

1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов.

2. В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан наблюдательный совет.

3. Исполнительные органы кооператива осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива.

4. В кооперативе с числом членов более десяти избирается правление.

 

 

 

 

5. Минимальный размер уставного (складочного) капитала или паевого фондаНе ограниченРазмер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей.Минимальный уставный капитал закрытого общества — не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества (100 000 рублей).Закон не содержит требования к минимальному объему паевого фонда, таким образом, учредители сами решают, какой объем имущества необходим кооперативу для его деятельности.

 

6. Ответственность участников по обязательствам юридического лицаУчастники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товариществаУчастники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Субсидиарная ответственность членов кооператива по обязательствам кооператива определяется в порядке, предусмотренном уставом кооператива.

Кооператив не отвечает по обязательствам его членов.

Обращение взыскания на пай члена кооператива по его личным долгам допускается лишь при недостатке иного имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном уставом кооператива.

7. Основания и порядок выхода (в т.ч. исключение) участникаУчастник полного товарищества вправе выйти из него.

Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке исключения кого-либо из участников из товарищества по единогласному решению остающихся участников и при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого нарушения этим участником своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.

 

Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

 

 

Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива.

Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива.

8. Права участника при выходе из состава участников юридического лицаУчастнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. По соглашению выбывающего участника с остающимися участниками выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей имущества в натуреПри выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

 

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций.

В случае добровольного выхода члену кооператива должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.

При выполнении задания необходимо ссылаться на соответствующие статьи нормативных актов.

Задание 2

Самостоятельно подготовьте письменный ответ на следующие вопросы.

  1. Найдите в ГК РФ основания для возникновения договорных и внедоговорных обязательств. Охарактеризуйте их различия.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

Обязательства разделяются по различным группам (видам), т.е. систематизируются. В основе их систематизации лежит деление большинства обязательств по основаниям возникновения на две большие группы: договорные и внедоговорные (правоохранительные).

Договорные обязательства оформляют нормальные экономические взаимоотношения собственников, возникающие из их договоров (двух- или многосторонних сделок). Но гражданско-правовые обязательства возникают также из правонарушений — причинения вреда (деликта) или неосновательного обогащения, становясь по сути разновидностью гражданско-правовой ответственности. Содержание договорных обязательств в основном определяется согласованной волей сторон (или диспозитивными правилами закона), основанной на общих гражданско-правовых принципах свободы договора, инициативы и диспозитивности сторон, их юридического равенства и невмешательства государства в частные дела, тогда как содержание внедоговорных обязательств определяется императивными нормами закона, в основном направленными на защиту интересов кредитора (потерпевшего). В них по-разному решаются многие важные вопросы, например о характере и размере возмещаемых убытков, о формах вины правонарушителя, о значении вины потерпевшего и др.

 

  1. Назовите виды существенных условий договора.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

К существенным условиям, в силу ст. 432 ГК РФ, относятся:

— условия о предмете договора. Предметом договора следует считать именно те действия, которые стороны в силу договора обязываются исполнять;

— условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. Например, согласно ст. 708 ГК РФ[5] в договоре подряда указывается срок, следовательно, срок — существенное условие договора подряда.

— условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Например, суд может признать договор незаключенным, если имеется письмо одной из сторон договора о желании включить в договор какое-то условие, если по обстоятельствам дела оно не было принято во внимание в ходе переговоров и нет свидетельств того, что сторона сняла высказанное об этом условии пожелание.

 

  1. Охарактеризуйте устную, письменную и письменную нотариальную форму договора.

По общему правилу договор может заключаться в любой форме в соответствии с общими правилами о форме сделок, если только для данного вида договоров не предусмотрена определенная форма.

Согласно ст. 159 ГК РФ сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

В соответствии со ст.161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 ГК РФ могут быть совершены устно.

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

В соответствии с п. 2 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности.

Нотариальная форма как самая сложная форма сделки не может быть заменена иной формой. Таким образом, законодатель устанавливает лишь минимальные требования к форме сделки. Согласованное сторонами «усложнение» формы не нарушает закон и не влечет негативных последствий.

  1. Дайте понятие акта государственной регистрации договора.

В соответствии со ст. 164 ГК РФ в случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации.

Согласно ст. 8.1. ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации.

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности государственного реестра.

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить объект, на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения.

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами.

 

Согласно ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

 

Государственная регистрация – это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.

 

Следует различать государственную регистрацию права (собственности и других вещных прав на недвижимое имущество) и государственную регистрацию сделки (договора).

 

Так, например, в соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»[6] договор и (или) уступка прав требований по договору подлежат государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту нахождения строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекаются денежные средства в соответствии с данным договором, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[7].

 

  1. С какого момента договор считается заключенным?

Согласно ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224 ГК РФ). Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

  1. Как различаются способы заключения реальных и консенсуальных договоров?

 

Сложилось традиционное деление договоров на консенсуальные[8] и реальные[9] в зависимости от способа совершения договора, что прослеживается как в нормотворческой, так и в судебной практике.

В качестве консенсуальных признаются договоры, заключение которых считается состоявшимся при проявлении (закреплении) самого факта согласия на их реализацию.

В отличие от консенсуальных для реальных договоров факт признания их заключенными связывается с передачей вещи.

  1. Укажите, какими способами можно защищать от нарушений право собственности, право кредитора, исключительное право субъекта.

Под способами защиты субъективных гражданских прав принято понимать закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, путем применения которых восстанавливаются (признаются) нарушенные (оспариваемые) права и происходит воздействие на правонарушителя. Имеется в виду совокупность тех гражданско-правовых способов, которые применяются в связи с совершением правонарушений против отношений собственности, т.е. являются разновидностями способов защиты гражданских прав.

Перечень этих способов (мер) содержит ст. 12 ГК РФ, которая определяет, что защита гражданских прав осуществляется путем их признания; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. Также к способам защиты законодатель относит и самозащиту гражданских прав.

Способы защиты, содержащиеся в ст. 12 ГК РФ, по своей юридической природе неоднородны, что оказывает существенное влияние на возможность их применения при защите имущественных прав собственника. Некоторые ученые подразделяют их на меры защиты и меры ответственности, которые различаются между собой по основаниям применения, социальному назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и некоторым другим моментам.

В зависимости от характера нарушений прав собственника и содержания предоставляемой защиты в гражданском праве используются различные способы, призванные юридически обеспечить соблюдение его интересов.

При непосредственном нарушении права собственности предусмотрена его абсолютная защита от посягательств, носящая, как и само право собственности, вещно-правовой характер.

К вещно-правовым способам относятся:

а) требование о признании права;

б) истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) (ст. 301 — 303 ГК РФ);

в) требование об устранении помех в пользовании и распоряжении имуществом (негаторный иск) (ст. 304 ГК РФ);

Признание права, как способ защиты прав и интересов собственника указан законодателем первым в связи с тем, что подтверждение оспариваемого права до его нарушения имеет профилактическое, предупредительное значение, способствующее предотвращению гражданских правонарушений и причин, их порождающих. В то же время неопределенность субъективного имущественного права собственника затрудняет или вообще приводит к невозможности его использования. В таком случае если возникает угроза нарушения права субъекта или оно оспаривается, возникает необходимость применения данного способа защиты. Требование о признании права собственности является одним из средств защиты и применяется в тех случаях, когда отсутствует необходимость прибегнуть к иным способам.

Следующим способом защиты имущественных прав собственника является обращение в суд посредством подачи виндикационного иска.

Предупреждение и пресечение противоправных деяний, связанных с незаконным завладением чужим имуществом, имеют большой исторический опыт. Имущественные права собственников защищаются разными отраслями права, закономерно встает вопрос о разграничении правового регулирования между этими отраслями.

Имущественные права собственника, а также законного владельца могут быть нарушены не только путем незаконного завладения имуществом, но выражаться и в других способах, не связанных с лишением фактического владения вещью. В случае возникновения нарушений, создающих помехи в осуществлении правомочий пользования и распоряжения, вышеперечисленные субъекты могут защитить эти права путем предъявления негаторного иска.

Негаторный иск происходит от латинского «actio negatoria», что означает «отрицающий право» ответчика на совершение каких-либо действий, или в буквальном смысле – «отрицающий иск». История его возникновения известна с Древнего Рима и продолжается до наших дней.

 

Нарушенные права кредитора в обязательстве могут быть защищены с помощью как универсальных, так и специальных способов, предусмотренных нормами ГК РФ, посвященными общим положениям об обязательствах (глава 25 ГК РФ).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей перед кредитором должник несет ответственность, установленную законодательством или договором. Нарушение обязательств влечет, прежде всего, обязанность должника возместить кредитору причиненные этим нарушением убытки. Применение этого способа защиты прав кредитора в договорном обязательстве может быть в значительной степени скорректировано соглашением сторон.

В частности, договором могут быть предусмотрены дополнительные основания освобождения должника от ответственности (например, отсутствие его вины), возмещение убытков в уменьшенном размере, штрафной или альтернативный по отношению к убыткам характер неустойки и т.п.

 

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ[10] защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.

 

Задание №3. Выберете в каждом вопросе правильный вариант ответа, подтвердив свой выбор ссылкой на соответствующую норму права

Тест

  1. Форма реорганизации, в результате которой юридическое лицо прекращает существовать, а на его базе возникают несколько новых, это:

А) выделение;

Б) присоединение;

В) разделение; (п. 1 ст. 57, п. 3 ст. 58 ГК РФ)

Г) преобразование.

  1. Учредительными документами ООО, учрежденного несколькими лицами, являются:

А) только учредительный договор;

Б) только устав; (п. 3 ст. 89 ГК РФ, ст.ст. 11, 12 Закона «Об ООО»)

В) учредительный договор и устав.

Г) нет правильного ответа.

  1. К вещным правам не относится:

А) право оперативного управления;

Б) право пожизненного наследуемого владения;

В) право доверительного управления; (п. 1 ст. 216 ГК РФ)

Г) сервитут.

  1. Как называется иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения:

А) виндикационный; (ст. 301 ГК РФ, наименование «виндикационный» в законе отсутствует)

Б) негаторный;

В) кондикционный;

Г) деликтный.

  1. Юридическое лицо считается созданным:

А) с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц; (п. 8 ст. 51 ГК РФ)

Б) с момента принятия соответствующего решения собранием учредителей;

В) с момента принятия заявления и других документов на регистрацию;

Г) с момента утверждения общим собранием учредителей уставных документов.

  1. Оферта это:

А) адресованное конкретному лицу предложение заключить договор, достаточно определенное, выражающее волю на заключение договора и содержащее все существенные условия договора; (ст. 435 ГК РФ)

Б) адресованное неопределенному кругу лиц; предложение обращаться за заключением договоров предложение о долгосрочном сотрудничестве;

В) адресованное конкретному лицу, которое предполагает возможность заключения договоров.

  1. Участники (учредители) какого из перечисленных юридических лиц во всех случаях несут субсидиарную ответственность по обязательствам таких юридических лиц:

А) акционерное общество;

Б) общественная организация;

В) потребительский кооператив;

Г) полное товарищество; (п. 1 ст. 75 ГК РФ)

  1. Договор, который считается заключенным с момента достижения соглашения в установленной форме это:

А) консенсуальный договор; (п. 1 ст. 432 ГК РФ)

Б) реальный договор;

В) формальный договор;

Г) взаимный договор.

  1. Предпринимательская деятельность включает в себя:

А) только деятельность по продаже товаров;

Б) только деятельность по оказанию услуг;

В) только деятельность по выполнению работ;

Г) все перечисленные виды деятельности. (ст. 2 ГК РФ)

  1. Правоотношение собственности является:

А) относительным;

Б) абсолютным; (в законе не указано. В относительных правоотношениях точно определены все участники. В абсолютных правоотношениях (правоотношения собственности, авторских прав, изобретательские…) известно лишь одно лицо — носитель субъективного права. Все остальные субъекты являются обязанными, т.е. не должны препятствовать осуществлению субъективного права лицом управомоченным).

В) обязательственным;

Г) неимущественным.

  1. Какое из перечисленных ниже юридических лиц является некоммерческой организацией:

А) акционерное общество;

Б) коммандитное товарищество;

В) учреждение; (ст. 120 ГК РФ)

Г) производственный кооператив.

  1. Общественные организации:

А) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью;

Б) вправе заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с установленными целями; (п. 1 ст. 117)

В) вправе заниматься предпринимательской деятельностью при условии получения на то разрешения от уполномоченного государственного органа;

Г) вправе заниматься любой предпринимательской деятельностью без ограничений.

  1. При несогласовании существенных условий договора:

А) договор признается незаключенным; (п. 1 ст. 432 ГК РФ)

Б) договор признается заключенным на условиях, предусмотренных законом;

В) договор признается заключенным на условиях, определенных судом;

Г) нет правильного ответа.

  1. Под убытками следует понимать:

А) только стоимость утраченного имущества;

Б) стоимость утраченного имущества, а так же все расходы, которые лицо должно произвести для восстановления нарушенного права;

В) стоимость утраченного имущества, все расходы, которые лицо должно произвести для восстановления нарушенного права, а так же неполученный доход, который лицо (п. 2 ст. 15 ГК РФ)

Г) только неполученные доходы.

  1. Какой из перечисленных ниже признаков не присущ гражданско-правовому методу регулирования:

А) исключительная императивность (ст. 1 ГК РФ)

Б) диспозитивность

В) юридическое равенство сторон

Г) применение мер имущественного характера за нарушение гражданских прав.

Задание №4. Решите практическое задание, дав аргументированный ответ.

Ситуация 1. Гражданка Васильева (17 лет) вышла замуж за Федорова. После регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 долларов США.

Родители Васильевой возражали против такой сделки. По их мнению дом вообще не следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось найти покупателя, желающего приобрести дом для проживания за большую сумму.

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании договора, заключенного с Никитиным, недействительным, как совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согласия.

Вопрос: ответьте, подлежит ли иск родителей Васильевой удовлетворению? Аргументируйте свой ответ ссылками на нормы закона.

Ответ:

В соответствии со ст. 21 ГК РФ способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

 

Согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ[11] брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

 

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

 

Поскольку Васильева, несмотря на возраст (17 лет), после вступления в брак обладает полной дееспособностью, является единоличным собственником жилого дома (по завещанию), она вправе распорядиться своим имуществом по своему усмотрению, в т. ч. заключать сделки об отчуждении недвижимого имущества.

 

В удовлетворении иска родителей Васильевой будет отказано.

Ситуация 2. ООО «Карамель» направило ООО «Сладко» письмо, которым просило не позднее 20 октября текущего года поставить в свой адрес 200 тонн сахарного песка.

ООО «Сладко» отгрузило затребованное количество сахарного песка 15 октября по отгрузочным реквизитам ООО «Карамель», сообщенным в письме.

Получив сахарный песок, ООО «Карамель» отказалось от принятия товара, указав, что вслед за письмом с просьбой об отгрузке песка, подана телеграмма об отказе от поставки в связи с тем, что песок уже получен от другого поставщика. Позднее выяснилось, что поданная телеграмма ООО «Сладко» не получена, поскольку секретарь ООО «Карамель» указала неправильный адрес.

Вопросы:

  1. Дайте понятие оферты и акцепта. Покажите, какие действия в ситуации являются офертой, а какие – акцептом.

Ответ:

 

В соответствии со ст.ст. 435, 436 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.

 

Согласно ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

 

Письмо ООО «Карамель» направленное в адрес ООО «Сладко», в котором оно просило не позднее 20 октября текущего года поставить в свой адрес 200 тонн сахарного песка, можно было бы считать офертой, если бы в нем была указана цена и другие существенные условия договора.

 

Отгрузку ООО «Сладко» затребованного количества сахарного песка 15 октября по отгрузочным реквизитам ООО «Карамель» можно считать акцептом

  1. Какое значение имеет поданная в ситуации телеграмма? Достигла ли она своей цели и почему?

Ответ:

 

Поданная вслед за письмом с просьбой об отгрузке песка, телеграмма об отказе от поставки в связи с тем, что песок уже получен от другого поставщика, никакого значения иметь не будет и цели своей она не достигла, поскольку из-за неправильного адреса не поступила в ООО «Сладко».

  1. Составьте письмо и телеграмму от имени ООО «Карамель.

Письмо:

Руководителю

ООО «Сладко»

исх. № ____ от _________

 

ООО «Карамель» просит осуществить в срок до 20 октября текущего года поставку 200 тонн сахарного песка. Оплату гарантируем. Платежные реквизиты ООО «Карамель» для выставления счета на оплату прилагаются.

 

Руководитель   ООО «Карамель»                 подпись                                 печать

 

 

Телеграмма:

Руководителю ООО «Сладко». В связи с тем, что сахарный песок уже получен от другого поставщика, ООО «Карамель» отзывает свое предложение о поставке 200 тонн сахарного песка за исх. № ____ от ________________.

  1. Решите, заключен или нет договор о поставке сахарного песка. При утвердительном ответе укажите момент заключения договора; при отрицательном, объясните, почему.

Учитывая, что ООО «Сладко» отгрузило товар, т.е. совершило действия, расцениваемые законом как акцепт на предложение (оферту), полученное от ООО «Карамель», следует считать, что договор о поставке сахарного песка был заключен (при условии, что оферта содержала все существенные условия, необходимые для договора поставки).

 

В противном случае (при отсутствии в оферте существенных условий договора поставки) такой договор нельзя считать заключенным. Например, когда ООО «Карамель» в оферте не указывает цену товара, и задает по этому поводу вопрос (по какой цене вы можете поставить 200 тонн сахарного песка?), а ООО «Сладко» не согласовывая с покупателем цену товара, отгружает его в адрес покупателя по явно завышенной цене. В таком случае договор нельзя считать заключенным, поскольку соглашения по всем необходимым (существенным) условиям договора достигнуто не было.

 

  1. Имеет ли значение для приведенной ситуации дата получения товара, и будет ли отличаться правовое регулирование отношений сторон в случаях получения товара 1) 19 октября; 2) 25 октября.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

 

Поэтому срок договора (срок исполнения обязательств по договору) является существенным условием договора поставки. Соответственно дата отгрузки (получения) товара по договору поставки имеет значение. В частности, ст. 521 ГК РФ предусмотрена ответственность за просрочку поставки товара.

 

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ «При разрешении споров, вытекающих из договора поставки, заключенного с условием его исполнения к строго определенному сроку (пункт 2 статьи 457 Кодекса), необходимо иметь в виду, что досрочная поставка товаров либо восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде или периодах допускаются по данному обязательству лишь при наличии согласия покупателя. По договорам поставки товаров к определенному сроку уведомления покупателем поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары покупателем приняты, обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока»[12].

 

Покупатель просил поставить товар в срок «не позднее 20 октября текущего года» поэтому любая дата получения товара до указанного срока (до 20 октября) не является просрочкой поставки. Соответственно, после 20 октября будет иметь место просрочка поставки.

 

1) 19 октября – поставка без просрочки; 2) 25 октября  — поставка с просрочкой (нарушением срока поставки).

Ситуация 1. Дедушкой написано завещание на квартиру на внучку. Внучка живет и прописана в этой же квартире, что и дед с бабушкой. На момент подписания завещания по всем внешним признакам дед не отдавал отчета своим действиям. Это следовало из разговоров, поведения, что выражалось в том, что он не узнавал родственников, терял ориентацию во времени и в пространстве и т.д. В судебном порядке дед не был признан недееспособным. Завещание удостоверено нотариально. Внучка вследствие частого употребления алкоголя начинает избивать бабушку.

Вопросы:

  1. Дайте понятие завещание и назовите его виды.

В соответствии со ст. 1118 ГК РФ[13] распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

 

У граждан Российской Федерации дееспособность в полном объеме возникает по достижении лицом 18-летнего возраста, за исключением случаев эмансипации или вступления в брак до достижения 18-летнего возраста (ст.ст. 21, 27 ГК РФ).

 

В соответствии со ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 ГК РФ.

 

Завещание может быть определено как документ, выражающий волю гражданина относительно распоряжения имуществом либо иными принадлежащими гражданину материальными или нематериальными благами на случай смерти. Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.

Лица частично дееспособные (ст. 26 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) завещательной дееспособностью не обладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК РФ. Признание лица, составившего завещание, недееспособным впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Поскольку завещание — сделка односторонняя, то по общему правилу завещание создает права и обязанности только для одной стороны — наследника. Самого завещателя сделка не связывает и не обязывает даже при его жизни.

 

К видам завещания относятся заверенное нотариусом, составленное в простой письменной форме завещание, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, закрытое завещание, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках и завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

 

  1. Есть ли основания для признания завещания, составленного дедом, недействительным?

Статья 1131 ГК РФ. Недействительность завещания

 

  1. При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
  2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

  1. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
  2. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.
  3. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

 

Поскольку завещание само по себе является односторонней сделкой, на него распространяются положения ст.ст. 166-181 ГК РФ о недействительности сделок.

 

По условиям задачи непонятно открылось наследство или нет (дед жив или умер).

При жизни деда (наследодателя) оспаривать завещание даже при наличии оснований не допускается (только после открытия наследства).

 

После открытия наследства основаниями для признания завещания, составленного дедом, недействительным, по заявлению бабушки могут быть, например, предусмотренные ст. 177 ГК РФ (Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими):

 

  1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
  2. Можно ли считать внучку недостойным наследником? Почему?

В соответствии со ст. 1117 ГК РФ (Недостойные наследники)

 

  1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

  1. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
  2. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.

 

Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ[14]:

 

«19. При разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 1117 ГК РФ противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда».

 

Поэтому просто так, учитывая поведение внучки, считать ее недостойным наследником нельзя. Должно быть решение суда (приговор) подтверждающее обстоятельства противоправного поведения, о которых идет речь в абзаце первом пункта 1 статьи 1117 ГК РФ.

 

 

  1. Кто будет являться наследником квартиры после смерти дедушки?

 

 

Учитывая, что имеется завещание деда, который не был признан судом недееспособным, отсутствуют какие-либо решения суда, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о недостойном поведении (ст. 1117 ГК РФ) внучки, наследником квартиры после смерти дедушки будет внучка.

 

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в редакции от 02 ноября 2013 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301

[2] Федеральный закон от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2012 года) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785.

[3] Федеральный закон от 08 мая 1996 года № 41-ФЗ (в редакции от 30 ноября 2011 года) «О производственных кооперативах» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 20, ст. 2321.

[4] Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 года) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1.

[5] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410.

[6] Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 года) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 40.

[7] Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (в редакции от 12 марта 2014 года) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594.

[8] Консенсуальный (от лат. consensus) — согласие, особенно во мнениях. См.: Латинская юридическая фразеология / Сост. Б.С. Никифоров. – М.: Юрид. лит., 1979. С. 40.

[9] Реальный (от лат. res) – вещь, сделка. См.: Там же. С. 228.

[10] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (в редакции от 23 июля 2013 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

[11] Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (в редакции от 25 ноября 2013 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16.

[12] Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 года № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник ВАС РФ, № 3, 1998.

[13] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552.

[14] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2012.